.

Найти через поисковый регистр

^ Наверх

Дополнительные условия

Последний раз обновлено:

В «Дополнительные условия» обычно включают специфические условия – о приемке-передаче товаров, работ, услуг, о гарантиях исполнения обязательств, конфиденциальности и др.

Приемка-передача

Приемка-передача – это действие, которое подтверждает, что обязательства по поставке товаров, производству работ или оказанию услуг выполнены. В ходе приемки-передачи сторона должна передать контрагенту конечный результат – товары, услуги, результат работ, а тот, в свою очередь, должен оценить, соответствует ли переданный результат требованиям договора. Порядок проведения приемки-передачи определяют требования стандартов, правил, технических условий, регламентов, а также условия договора. Это может выглядеть так:

В некоторых случаях приемка-передача является обязательным этапом договорных отношений. Это касается, например, строительного подряда. Согласно статье 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делают отметку об этом, и документ подписывает другая сторона.

При купле-продаже недвижимости продавец ее передает, а покупатель принимает по передаточному акту или другому документу о передаче. При этом обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.

Оформить приемку-передачу можно с помощью:

  • акта приемки-передачи (товара, работ, услуг);
  • платежного поручения о произведенной оплате (товаров, работ, услуг), заверенного печатью банка (подтверждает выполнение денежного обязательства);
  • расписки получателя (например, подтверждает получение и возврат займа);
  • выдачи складской квитанции (подтверждает передачу имущества на хранение на товарный склад).

Однако чаще всего передачу исполненного по договору оформляют актом приема-передачи. Он должен содержать:

  • дату и место составления;
  • фамилию, имя, отчество представителей сторон;
  • документы, которые подтверждают полномочия представителей сторон (например, доверенности);
  • данные о том, что проверяли, каким способом, обнаружены ли недостатки; если обнаружены, то в чем они заключаются;
  • заключение, исполнено или нет обязательство;
  • подписи представителей сторон.

В зависимости от вида договора в акте могут быть указаны и другие сведения. Например, порядок устранения недостатков, порядок возмещения убытков, сроки устранения недостатков и др.

Oбеспечительные меры

В качестве гарантии того, что обязательства по договору будут исполнены, в нем обычно предусматривают так называемые способы обеспечения исполнения обязательств.

Это:

  • неустойка;
  • залог;
  • удержание вещи должника;
  • поручительство;
  • независимая гарантия;
  • задаток;
  • обеспечительный платеж.

Неустойка

Неустойкой признают денежную сумму, установленную законом или договором, которую сторона-должник обязана уплатить, если не исполнит или недобросовестно исполнит договор.

Неустойка – наиболее удобный способ обеспечения обязательств, поскольку:

  • размер ответственности за нарушение известен уже на момент заключения договора;
  • для взыскания неустойки достаточно только факта нарушения (доказывать нарушение и размер его последствий не нужно, как при возмещении убытков);
  • стороны сами формулируют условие о неустойке (размер, соотношение с убытками, порядок расчета).

Неустойка может быть установлена договором (ее именуют договорной), а также закреплена нормативным актом (это законная неустойка).

Договорную неустойку стороны вправе установить своим соглашением: определить ее размер, порядок расчета, соотношение с убытками.

Условие о возмещении неустойки можно включить как в сам договор, так и подписать отдельное соглашение. Но при этом следует иметь в виду, что соглашение должно быть письменным. В противном случае его признают недействительным (ст. 331 ГК РФ).

Законную неустойку устанавливает закон (например, Устав железнодорожного транспорта РФ, Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и др.).

Например, за задержку транспортного средства перевозчик уплачивает грузоотправителю за каждый час просрочки штраф в размере 5% провозной платы (при перевозке в городском или пригородном сообщении) или 1% (при перевозке в междугородном сообщении). А за невывоз груза по вине перевозчика он уплачивает штраф в размере 20% провозной платы (ст. 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).

Неустойка бывает в виде штрафа и пени.

Под штрафом понимают неустойку, которая устанавливается в точно определенной сумме (например 30 000 рублей) или в процентах к определенной величине (например, 15% суммы долга). Штраф взыскивается однократно.

Пеню устанавливают в процентах за каждый день просрочки суммы неисполненного обязательства. Например, 0,1% суммы долга (цены договора) за каждый день просрочки. Пеня исчисляется за период времени до тех пор, пока нарушитель не выполнит обязательство или не возместит убытки.

Размер неустойки стороны договора вправе установить по своему усмотрению. Но при этом следует иметь в виду, что она должна быть разумной и соответствовать последствиям нарушения договора. Если же неустойка будет явно превышать последствия нарушения, суд имеет право уменьшить ее (ст. 333 ГК РФ).

В зависимости от соотношения с убытками выделяют 4 вида неустойки:

  • зачетная;
  • штрафная;
  • исключительная;
  • альтернативная.

Убытки – это те отрицательные последствия имущественного характера, которые возникли у стороны из-за нарушения контрагентом своих обязательств по договору. А именно:

  • уничтожение имущества;
  • повреждение, поломка имущества, ухудшение его внешнего вида, качества, стоимости;
  • расходы, которые пострадавший несет, чтобы восстановить поврежденное имущество;
  • расходы, которые пострадавший несет, чтобы восстановить нарушенное право;
  • расходы, которые пострадавший понесет в будущем, чтобы восстановить нарушенное право или имущество.

Чаще всего используют зачетную неустойку. Она позволяет требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

Когда убытки взыскивают в полной мере, то помимо неустойки говорят о штрафной неустойке. Ее устанавливают за наиболее грубые нарушения договорных обязательств.

Исключительная неустойка допускает взыскание только неустойки, но не убытков.

Если в договоре предусмотрена возможность выбора – взыскание неустойки или убытков, подразумевают альтернативную неустойку.

Залог

Залог позволяет одной стороне договора получить то, что ей причитается, если другая сторона не выполнит свои обязательства. Сделать это можно за счет имущества, заранее выделенного стороной-должником на случай такого нарушения договора. Например, посредством реализации этого имущества.

В некоторых случаях пострадавшая сторона может стать собственником заложенного имущества. Это возможно при заключении договора залога между фирмами в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью. Причем договор должен предусматривать внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

В залог можно передавать вещи, ценные бумаги (акции, векселя, облигации), имущественные права (например, право аренды, право требовать долг) и любое другое имущество, которое можно свободно реализовывать. Запрещено передавать в залог:

  • имущество, свободная реализация которого запрещена, т. е. изъятое из оборота. Перечень такого имущества приведен в Указе Президента РФ от 22 февраля 1992 года № 179;
  • имущественные права, имеющие личный характер (право на получение алиментов, пенсии, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина);
  • имущество граждан, которое не подлежит взысканию по закону (например, личные вещи гражданина, предметы его обихода, продукты питания и др.). Перечень такого имущества указан в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

Условие о залоге можно включить как в основной договор, так и оформить в виде отдельного договора залога.

Формулируя условие о залоге в основном договоре, нужно дать подробное описание имущества, которое должно быть передано, его стоимость и на какой срок.

Самостоятельный договор залога обязательно оформляют письменно. А к некоторым видам договора залога закон предъявляет специальные требования. Например, договор об ипотеке (залоге недвижимости) должен быть зарегистрирован в ведомстве по регистрации недвижимости (ст. 10 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

При заключении договора залога необходимо согласовать:

  • какое именно имущество (или имущественные права) будет передано в залог;
  • его цену;
  • суть, стоимость и срок выполнения обязательства по основному договору, которое обеспечивают залогом (например, обязанность покупателя оплатить товар по договору купли-продажи);
  • у какой из сторон будет находиться имущество.

Это существенные условия договора залога. Соответственно, в случае отсутствия хотя бы одного из них договор может быть признан незаключенным.

Заключая договор залога, нужно определить, у кого останется заложенное имущество.

Обычно его оставляют у залогодателя. А залогодержатель ставит свой замок и печать, а иногда специальные знаки, свидетельствующие о залоге. Такой залог именуют твердым. В этом случае залогодатель обязан:

  • за свой счет страховать заложенное имущество от случайного уничтожения или повреждения;
  • предпринимать все необходимые меры для его защиты;
  • не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества или уменьшение его стоимости;
  • в случае угрозы уничтожения или повреждения имущества немедленно сообщать об этом залогодержателю.

Можно передать заложенное имущество залогодержателю (заклад). В этом случае все обязанности по страхованию и охране имущества придется нести залогодержателю, но страхование производят за счет залогодателя.

В договоре залога важно определить момент, когда возникает право залога.

По общему правилу это происходит в момент заключения договора залога. Но если заложенное имущество будет передано залогодержателю, право залога возникнет только с момента передачи этого имущества. Если же договор залога подлежит государственной регистрации (например, договор о залоге недвижимости), право залога в отношении этой недвижимости возникнет с момента регистрации договора.

Если залогодатель не выполнил свои обязательства, предусмотренные основным договором, залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество.

Нельзя обратить взыскание на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества, а именно:

  • сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от цены предмета залога;
  • период просрочки исполнения обязательства составляет менее чем три месяца.

Обратить взыскание на заложенное имущество можно на основании решения суда. Чтобы сделать это без суда, стороны должны заключить соглашение о внесудебном обращении взыскания. Такое соглашение можно заключить в любое время. Его также можно включить в договор о залоге.

Однако в ряде случаев взыскать заложенное имущество можно только по решению суда. Например, если:

  • предмет залога – имущество, имеющее значительную историческую, художественную или культурную ценность;
  • залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно;
  • предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие гражданам.

Кредитор сможет получить то, что ему причитается, только после того как заложенное имущество будет продано. Реализацию имущества осуществляют путем продажи с публичных торгов.

Если торги будут объявлены несостоявшимися, залогодержатель по соглашению с залогодателем вправе приобрести заложенное имущество. В таком случае долги залогодателя будут зачтены в счет покупной цены имущества.

Возможно проведение повторных торгов. Повторные торги проводятся не позднее чем через месяц после первых торгов.

Если и повторные торги будут признаны не состоявшимися, залогодержатель имеет право оставить заложенное имущество у себя. Его оценка при этом не может быть ниже чем на 10% по сравнению с той ценой, с которой начинались повторные торги. Если в течение месяца залогодержатель не воспользуется своим правом, договор о залоге прекращается.

В том случае, когда вырученные от реализации имущества деньги не покрывают требование залогодержателя, он имеет право оставшуюся часть долга получить из другого имущества залогодателя. Но для этого придется обращаться в суд. Если же вырученная сумма больше, чем требуемая залогодержателем, разницу необходимо вернуть залогодателю.

Договор залога прекращается, если:

  • залогодатель исполнил свое обязательство по основному договору (уплатил цену товара, вернул кредит и др.);
  • есть угроза гибели или повреждения заложенного имущества по вине залогодержателя. В этом случае инициатива прекращения договора исходит от залогодателя;
  • заложенное имущество погибло или залогодатель перестал быть собственником этого имущества, не воспользовавшись своим правом восстановить или заменить заложенное имущество;
  • по решению суда;
  • заложенное имущество продано с публичных торгов, а также если его никто так и не купил.

Эти основания прекращения перечислены в пункте 1 статьи 352 Гражданского кодекса, но этот перечень не исчерпывающий.

В некоторых случаях залогодержатель может потребовать от залогодателя досрочно исполнить свое обязательство по основному договору. Закон разрешает это сделать, если:

  • залогодатель нарушил условие о распоряжении имуществом (передал его другой фирме или предпринимателю);
  • имущество погибло или повреждено, а залогодатель его не восстановил или не заменил;
  • в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

А иногда залогодержатель вправе не только требовать от залогодателя досрочного исполнения своих обязательств, но и обратить взыскание на заложенное имущество (п. 2 ст. 351 ГК РФ). Например, если залогодатель:

  • передал заложенное имущество в последующий залог, несмотря на запрет в договоре;
  • не застраховал имущество;
  • не позаботился о его сохранности;
  • передал его без согласия залогодержателя в аренду, безвозмездное пользование или как-то иначе им распорядился.

Удержание вещи

Удержание вещи – это обеспечительный способ, который действует в силу закона (ст. 359–360 ГК РФ). Соответственно, кредитор может применить к должнику удержание, даже если этот способ не упомянут в договоре.

Суть удержания вещи в том, что если сторона не уплачивает своевременно стоимость имущества или издержки в связи с его хранением, другая сторона вправе оставить у себя это имущество до тех пор, пока сторона-должник не выполнит свои обязательства.

Удержание часто применяют комиссионеры, агенты, подрядчики.

Закон не предусматривает каких-либо сроков, в течение которых можно удержать имущество. Это можно сделать в любое время после того, как возникнет основание для удержания. Например, когда истек срок для оплаты, установленный в договоре. Вместе с тем это нужно сделать до того, как закончится срок исковой давности по такому требованию. По общему правилу он составляет три года.

Поручительство

Суть поручительства в том, что, если фирма не выполняет свои договорные обязательства, отвечать за это должна не только она сама, но и другая фирма, именуемая поручителем.

Поручительство чаще всего используют для обеспечения денежных обязательств (из договоров займа и кредита).

Поручительство может обеспечивать как уже существующие обязательства (например, когда кредит уже выдан), так и будущие (например, если кредитный договор заключен, а деньги должны быть переданы заемщику через какое-то время). Во втором случае права и обязанности сторон договора поручительства возникнут с того момента, когда появится само обязательство, за исполнение которого отвечает поручитель.

Иногда поручительство устанавливает закон. Например, в договоре поставки товаров для государственных нужд государственного заказчика признают поручителем покупателя по его обязательству об оплате товаров (ст. 532 ГК РФ).

Поручительство обязательно должно быть письменным (ст. 362 ГК РФ). В договоре поручительства указывают:

  • суть, размер, стороны обязательства, за исполнение которого поручитель ручается;
  • срок, в который это обязательство должно быть исполнено;
  • обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательства.

Это существенные условия, без которых договор поручительства не может быть признан заключенным.

Остальные условия можно включать по своему усмотрению. Например:

  • определить объем ответственности поручителя (ст. 363 ГК РФ);
  • не только сформулировать право поручителя возражать против требований кредитора, но и установить дополнительные возможности выдвигать свои требования против требований кредитора (ст. 364 ГК РФ).

По общему правилу должник и поручитель несут так называемую солидарную ответственность. То есть кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от должника и поручителя вместе, так и от любого из них, причем как полностью, так и частично (ст. 323, п. 1 ст. 363 ГК РФ). Поручитель отвечает в том же объеме, что и должник.

Если поручитель добровольно или по решению суда исполнит обязательство должника, к нему переходят права кредитора в том объеме, в котором он удовлетворил его требования.

Кроме того, он приобретает право требовать от должника уплаты процентов на сумму, которую выплатил кредитору, а также возмещения других убытков, возникших в связи с ответственностью за должника.

Размер процентов определяют исходя из ставки рефинансирования, которую устанавливает Центральный банк России. Проценты уплачивают за период, начиная со дня, когда поручитель исполнит обязательство должника, и до момента, когда должник исполнит его уже в адрес поручителя.

Другие убытки поручителя должник возмещает в части, которая превышает сумму процентов по обязательству (например, сверх процентов за пользование кредитом по кредитному договору).

После того как поручитель исполнит обязательство должника, кредитор обязан передать ему документы, которые удостоверяют требование к должнику (например, договор займа), и права, которые обеспечивают это требование (например, право залога или удержания).

Поручительство прекращается в случае:

  • прекращения обеспеченного им обязательства (например, когда должник сам исполняет обязательство);
  • изменения обеспеченного им обязательства, что может привести к увеличению ответственности или другим неблагоприятным для поручителя последствиям (например, если увеличивается размер процентов за пользование кредитом);
  • перехода долга по обеспеченному им обязательству к другой фирме, при котором поручитель не согласен отвечать за нового должника;
  • необоснованного отказа кредитора принять исполнение обязательства как от должника, так и от поручителя.

Поручительство прекращается также с истечением срока, на который оно дано. А при отсутствии этого срока – если кредитор в течение года с того момента, когда наступит срок исполнения обеспеченного поручительством обязательства, не предъявит иск к поручителю.

Если же срок, в который должно быть исполнено основное обязательство, не указан, то поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (п. 6 ст. 367 ГК РФ).

Обратите внимание: смерть должника, реорганизация юридического лица – должника не прекращают поручительство.

Независимая гарантия

По независимой гарантии гарант (например, банк или иные кредитные организации) принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства.

Как правило, независимая гарантия – безотзывная (ст. 371 ГК РФ). То есть гарант, взяв на себя такое обязательство, уже не может отозвать гарантию и должен отвечать перед бенефициаром, если принципал не выполнит свои договорные обязательства. Впрочем, гарант может указать в тексте гарантии, что обязательство является отзывным. Тогда обязательство гаранта считается измененным или прекращенным с момента получения гарантом согласия бенефициара.

Бенефициар не может уступить свое право требования по независимой гарантии другой фирме или предпринимателю. Это возможно только с письменного согласия гаранта, которое включают в текст гарантии при ее подписании или позднее, но до того, как бенефициар сам предъявит требование гаранту.

Независимая гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) гарантом. Выдается она в письменной форме.

Следует обратить внимание на срок действия гарантии. Он должен быть указан в документах, содержащих гарантийное обязательство. В противном случае считается, что обязательства нет.

Чтобы получить деньги по независимой гарантии, бенефициар должен направить гаранту письменное требование о выплате предусмотренной в ней суммы и приложить указанные в ней документы (копию основного договора, во исполнение которого выдана гарантия, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, выписку из лицевого ссудного счета должника, решение суда в пользу бенефициара или заявление бенефициара о том, что принципал не выполнил своих обязательств по основному договору и др.). В требовании нужно указать, как именно принципал нарушил обязательство, в отношении которого выдана гарантия. Предъявлять требование гаранту необходимо до того, как истечет срок действия гарантии.

Получив требование от бенефициара, гарант должен уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми приложенными документами.

Гарант должен рассмотреть, соответствуют ли требование и документы условиям гарантии, и в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования, принять решение – удовлетворить требование бенефициара или отказать ему.

Обратите внимание: условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не превышающий тридцати дней (п. 2 ст. 375 ГК РФ).

Независимая гарантия прекращает свое действие:

  • уплатой бенефициару суммы, на которую выдана;
  • с окончанием срока, на который она выдана;
  • вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;
  • по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства.

Эти основания прекращения независимой гарантии предусмотрены статьей 378 Гражданского кодекса РФ.

Задаток

Задаток – это сумма денег, которую одна сторона выдает другой в счет оплаты товара, работы, услуги. Эта сумма служит доказательством того, что договор заключен и стороны выполнят свои договорные обязательства.

Условие о предоставлении задатка можно оформить отдельным условием в договоре, или самостоятельным документом – «Соглашением о задатке», или же с помощью обмена письмами, телеграммами, факсимильными копиями. Но независимо от способа изложения условие о задатке должно быть оформлено письменно.

Следует иметь в виду, что сторона, предоставившая задаток, в случае невыполнения своих обязательств не вправе требовать его обратно. Если же обязательство не выполнено по вине стороны, получившей задаток, ей придется уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Кроме того, виновная сторона обязана будет возместить контрагенту убытки, причиненные своими действиями, с зачетом суммы задатка.

Если договор будет расторгнут по соглашению сторон и это расторжение не связано с нарушением каких-либо обязательств, задаток должен быть возвращен в том размере, в каком он был предоставлен.

Обеспечительный платеж

Обеспечительный платеж – это еще один способ обеспечения исполнения обязательств (ст. 381.1 ГК РФ). По соглашению сторон обязательства могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой определенной денежной суммы (обеспечительный платеж).

Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. Так, этот платеж вносится до встречного исполнения обязательства, например, до поставки товара, и засчитывается в счет оплаты за соответствующее обязательство.

Обеспечительный платеж возвращают при ненаступлении обстоятельства, с которым связывается его зачет (п. 2 ст. 381.1 ГК РФ).

Конфиденциальность информации

Конфиденциальность информации – это обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к информации, требование не передавать ее другим лицам без согласия обладателя (ст. 2 Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Информацию, не предназначенную для свободного постороннего доступа, применение которой может принести пользователю существенную выгоду, а неправомерное разглашение – вред, называют конфиденциальной.

К конфиденциальной информации относят:

  • коммерческую тайну;
  • следственно-судебную тайну;
  • служебную тайну;
  • профессиональную тайну (врачебную, нотариальную, адвокатскую, тайну переписки и др.);
  • персональные данные о любом гражданине;
  • информацию о сути изобретения, полезной модели или промышленного образца (до их официальной публикации).

Перечень таких сведений содержит Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 и статья 9 Закона № 149-ФЗ.

Условие о конфиденциальности указывают в договоре или в самостоятельном документе – Соглашении о неразглашении конфиденциальной информации.

Включая условие о конфиденциальности в договор, можно перечислить те сведения, которые будут считаться конфиденциальными. Состав и объем их в каждом конкретном договоре могут различаться. Они зависят от вида работ, услуг и информации, с которыми связаны в ходе выполнения договора. Это может быть:

  • деловая корреспонденция;
  • бизнес-планы;
  • финансовые документы;
  • общие сведения о финансах компании;
  • техническая документация;
  • технологическая информация и др.

В договоре условие о конфиденциальности может выглядеть, например, так:

Если условие о конфиденциальности изложено в отдельном соглашении, его нужно оформить как приложение к договору и считать неотъемлемой частью договора. Соглашение должно содержать:

  • порядок доступа к сведениям или информации, которые признаны конфиденциальными;
  • перечень таких сведений или информации;
  • меры защиты;
  • ответственность в случае разглашения конфиденциальных сведений или информации.

Стоит помнить о том, что публиковать сведения, признанные конфиденциальными, каждая сторона имеет право только с согласия другой стороны. Более того, стороны совместно определяют форму, объем и цели публикации.

Если какая-то сторона договора нарушит свои обязательства и разгласит сведения, признанные конфиденциальными, она обязана полностью возместить другой стороне все убытки, причиненные своими действиями.



Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора

Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:

  • Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
  • Вы получите бератор по очень выгодной цене
  • Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!

Если у вас уже есть доступ, войдите в личный кабинет



< Предыдущая страница Следующая страница >
 Закажите бератор сейчас
и получите отличный подарок
Заказать бератор